律師隨筆|“程序正義”值得所有法人辯護(hù)

  • 來源:武漢鷹卓律師
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  • 發(fā)布時間:2021-10-21

前引:

在公司設(shè)立過程中,如果因一方過錯導(dǎo)致設(shè)立失敗,投資者如何提供救濟(jì),投資者的訴訟權(quán)利之間是否存在沖突?

基本事實(shí)

在最近一起關(guān)于成立公司的糾紛中,四名自然人準(zhǔn)備共同投資成立一家企業(yè)。但其中一名投資人占用擬設(shè)立公司的辦公場所,故意在各方之間引起熱議,導(dǎo)致公司成立失敗。因此,一名投資者以原告身份起訴其他三名投資者,要求返還公司成立過程中的投資款。一審審理過程中,因造成公司成立的錯誤一方作為第一被告,也損害了其他被告的財產(chǎn)權(quán)益。因此,筆者接受其他被告的委托,對錯誤一方再次提起訴訟,要求錯誤一方的投資人承擔(dān)返還設(shè)立公司投資款的過錯責(zé)任。這兩起案件(以下分別稱為“訴前”和“訴后”)在同一法院審理。最終,前一案以公司未清算為由駁回了原告的訴訟請求,各方均未上訴。

然而,令提交人驚訝的是,在前一個案件的判決生效后不久,法院直接駁回了后一個案件的起訴,沒有審理該案件,理由是委托人重復(fù)起訴。適用法律正是《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋》第247條的規(guī)定。對此,筆者認(rèn)為該裁定有失公允,對法律規(guī)定的理解存在偏差。

法律小常識

所謂重復(fù)起訴,在我國民法學(xué)界也被稱為“一事不再理”原則,是指對于已經(jīng)判決并具有法律效力的案件,當(dāng)事人的上訴權(quán)已經(jīng)用盡,不能再次提起訴訟。我國現(xiàn)行法律對“一件事沒有正當(dāng)理由”主要有兩個規(guī)定:

一是《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十四條第(五)項(xiàng)“當(dāng)事人起訴已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書的案件,除人民法院準(zhǔn)許撤訴的裁定外,應(yīng)當(dāng)告知原告申請再審”。這一規(guī)定是“無論再次發(fā)生什么”原則的一般規(guī)定。

二是《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋》第247條,規(guī)定了重復(fù)起訴的判斷標(biāo)準(zhǔn)?!爱?dāng)事人在訴訟過程中或者判決生效后再次起訴,符合下列條件的,構(gòu)成重復(fù)起訴:

(一)后者和前者的當(dāng)事人相同;

(二)后訴的標(biāo)的物與前訴相同;

(3)后者與前者的主張相同,或者后者的主張實(shí)質(zhì)上否定了前者的判決結(jié)果。

案件分析

事實(shí)上,這兩個案件在當(dāng)事人的主體地位、訴訟對象、訴訟請求、案件性質(zhì)等方面都有所不同,因此《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋》第247條的規(guī)定不應(yīng)適用于這一層面。就訴后而言,筆者認(rèn)為一審法院不宜操之過急。以下是案例情況與相應(yīng)法律法規(guī)的對比,分析如下:

1.第二百四十七條規(guī)定,當(dāng)事人在滿足一定條件的前提下會再次起訴,即前一次訴訟已經(jīng)先作為原告,構(gòu)成重復(fù)起訴,而前一案件的委托人作為被告應(yīng)訴,不存在重新起訴的問題。

二:第二百四十七條第一款要求后案的當(dāng)事人與前案的當(dāng)事人相同,而前案的被告列出后案的原告,前案的原告與另一被告列為后案的第三人,因此各方當(dāng)事人的地位完全不同。

3.第二百四十七條第二款要求訴訟標(biāo)的與前一訴訟標(biāo)的相同。本案中,前一訴訟的標(biāo)的物是原告的投資,后一訴訟的標(biāo)的物是委托人的投資,兩者本質(zhì)上是不相關(guān)的。

4.第247條第3款要求前后索賠相同,或隨后的ca

5.關(guān)于否定前案的判決結(jié)果:我認(rèn)為,兩案當(dāng)事人主體地位不同,并不相互排斥,從訴訟思維和證明的角度來看,兩案完全不同,無論判決方式是否相同,都不應(yīng)該有矛盾。

6.從實(shí)踐的角度來看,如果發(fā)現(xiàn)訴后重復(fù),那么在公司設(shè)立過程中,如果因投資人過錯導(dǎo)致公司設(shè)立失敗,無過錯方不能通過訴訟程序解除其權(quán)利。此外,如果其他投資者的訴訟策略是錯誤的,那么這些投資者最終將承擔(dān)與其他投資者相同的“連帶”法律后果。那他們的權(quán)益該如何保障呢?

結(jié)語

看完以上,相信大多數(shù)人都會有一個直觀的印象,后一種情況不應(yīng)該適用《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋》第二百四十七條,直接駁回起訴存在嚴(yán)重的程序錯誤。

我還想到最近遼源中院炸朋友圈的一個案例:同院刑庭庭長克服困難和障礙后,不畏被告人和辯護(hù)人提出的回避要求,堅決對同院原院長王成忠進(jìn)行了審判,無論這種非法操作背后的真實(shí)原因是什么, 其背后的推動者乃至整個法院都公然不守規(guī)則、不尊重法律,真正踐踏了法律底線。 縱觀這兩起案件,雖然本文所探討的這一案件理論的復(fù)雜性和影響力遠(yuǎn)不及王承忠案,但它們的共同點(diǎn)在于法院審判程序的違法性和不公正性。眾所周知,正義是人們捍衛(wèi)權(quán)利和正義的最后一道防線,而程序正義是實(shí)體正義的前提。如果程序錯誤,實(shí)體正義的天平隨時會傾斜。就像法律一樣

圈的一句諺語:正義會遲到,但從來不會缺席。
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?????? 借本文筆者也寄希望于該案在二審得以矯正,能讓每一位當(dāng)事人都能夠獲得合法的實(shí)體訴權(quán),從而維護(hù)自己的權(quán)益。而身為法律人,無論是法官亦或律師,更應(yīng)當(dāng)為保障每一位當(dāng)事人的合法利益負(fù)重前行。
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